Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1)

Transkrypt

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1)
Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1)
31.12.2012
Prezentujemy listę pytań i odpowiedzi, zadawanych "wirtualnemu rzecznikowi" w projekcie: "Własność intelektualna –
niedoceniony potencjał przedsiębiorców".
Pamiętaj, zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie
należy traktować ich jako
wiążącej opinii czy też na równi z poradą prawną, udzielaną
za wynagrodzeniem w kancelarii.
[[faq:"Czy wniosek o rejestrację znaku towarowego można złożyć w Krakowie?"]Ħ[
Nie, wniosek o uzyskanie ochrony znaku na terenie RP składamy w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Jego
adres to: Urząd Patentowy RP, Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa.
endfaq]]
[[faq:"Jaki jest koszt ochrony znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i czy jest możliwość zmniejszenia tej
opłaty?"]Ħ[
Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w UPRP, obejmująca do trzech klas towarów i usług wynosi 550 złotych.
Za zgłoszenie w postaci elektronicznej pobierane jest 500 złotych. Z kolei opłata za 10 – letni okres ochrony do 3 klas
to 400 złotych.
Opłaty są wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 roku, w sprawie opłat związanych
z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41 poz. 241).
Nie ma możliwości złożenia wniosku do Urzędu RP o obniżenie opłat.
endfaq]]
[[faq:"Ile kosztuje zgłoszenie patentu w Polsce i gdzie załatwić sprawy z tym związane?"]Ħ[
Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu na terenie RP dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP z siedzibą
w Warszawie.
Adres strony internetowej: www.uprp.pl. Zgłoszenie można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą
faksu lub on-line. Opłata za zgłoszenie wynosi 550 złotych (zgłoszenie online 500 zł). Po uzyskaniu patentu wnosi się
opłaty okresowe za ochronę, za pierwszy okres ochrony (1-3 rok) - 480 zł, drugi okres ochrony (4 rok) 250 złotych
itd.
endfaq]]
[[faq:"Czy istnieje możliwość przekazania prawa ochrony znaku towarowego na rzecz firmy syna przez firmę ojca? Jak
to wykonać?"]Ħ[
Zgodnie z Prawem własności przemysłowej (p.w.p.) prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne, a więc może
zostać dokonana zmiana po stronie podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego (art. 162 p.w.p.). W tym przypadku
dokonana zostanie darowizna, której przedmiotem będzie również prawo ochronne na znak towarowy. W tej sytuacji
należy złożyć w Urzędzie Patentowym wniosek o zmianę uprawnionego do znaku towarowego.
1
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
Jako podstawę dokonania zmiany należy podać umowę darowizny – umowa sporządzona w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności. Egzemplarz składany w urzędzie powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
notariusza, (chyba, że umowa była sporządzana w formie notarialnej).
Jeżeli tych czynności dokonuje się za pośrednictwem rzecznika patentowego, to on potwierdza za zgodność wszelkie
dokumenty związane z przedmiotową sprawą.
Do wniosku należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty na konto UP RP w wysokości 70 złotych.
Należy pamiętać, że: przeniesienie prawa jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia
do rejestru znaków towarowych; świadectwo ochronne będzie lub jest wystawione na firmę syna. Po rozpatrzeniu
wniosku o zmianę uprawnionego nastąpi zmiana w rejestrze i w miejsce firmy xxx pojawi się xxx-BIS. Z uwagi
na powyższe należy wystąpić o odpis z rejestru uwzględniającego przedmiotowy wpis – można to uczynić wraz
z wnioskiem, o którym mowa powyżej albo po otrzymaniu decyzji o zmianie uprawnionego do znaku towarowego.
Sugeruję również sprawdzenie wszystkich kwestii podatkowych związanych z cesją przedsiębiorstwa.
endfaq]]
[[faq:"Napisałem podręcznik i przekazując go wydawnictwu nie mam pewności, że nie zostanie wydrukowany jako ich
własna publikacja. Jak się zabezpieczyć?"]Ħ[
Zakładam, że z Wydawnictwem wiąże lub będzie wiązała Pana umowa. Odradzam wydawanie książki bez stosownej
umowy. Proszę pamiętać o przysługujących Autorowi autorskich prawach osobistych, które są niezbywalne
i przysługują zawsze autorowi (obejmują m.in. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo
do udostępniania go anonimowo).
Jednocześnie należy podpisać stosowną umowę z wydawnictwem, która będzie regulowała m.in. autorskie prawa
majątkowe (prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz
do wynagrodzenia za korzystanie z utworu), a także formułę copyrightu: Copyright © [autor], Warszawa/Kraków [Rok
wydania].
endfaq]]
[[faq:"Wymyśliłam nową grę, która może być produkowana przede wszystkim w formie planszowej, ale też
elektronicznej. Co mogę licencjonować w jej kontekście? Czy można licencjonować zasady gry?"]Ħ[
W grze możemy wyróżnić kilka elementów, które mogłyby być przedmiotem ochrony tj.: zasady (idea gry), stronę
graficzną gry (np. kształt pionków/figur, bohaterowie gry, kolory planszy etc.) oraz instrukcję. Zasady, jako pewnego
rodzaju idea, nie podlegają ochronie – zgodnie z art. 1 ust. 21 prawa autorskiego ochroną autorsko-prawną może być
objęty wyłącznie sposób wyrażenia, spod ochrony wyłączone są odkrycia, idee, procedury i zasady działania oraz
koncepcje matematyczne. Tak więc, jeśli wymyślimy grę to nie staje się ona przedmiotem ochrony prawa autorskiego,
pomimo, iż z pewnością jej powstanie jest związane z wysiłkiem intelektualnym. Czyli, po tym jak gra wejdzie do tzw.
domeny publicznej każdy będzie mógł bez pytania autora o zgodę tworzyć gry oparte na tych zasadach i np.
wykorzystywać je w celach zarobkowych.
Natomiast to, co jest graficznym wyrażeniem gry - figury, oryginalne kości do gry, specjalny kształt planszy etc., będą
podlegały ochronie. Instrukcja, która stanowi sposób wyrażenia idei (czyli zasad gry) traktowana jest jako utwór
literacki, tak więc również będzie podlegała ochronie.
Reasumując, jeśli ktoś stworzy identyczną grę X (opartą na tych samych zasadach) i przy tym użyje identycznych
plansz i pionków (i/albo dodatkowo użyje napisanej instrukcji) to dojdzie do naruszenia prawa autorskiego, ale nie
z powodu zastosowania takich samych zasad, ale z powodu posługiwania się identyczna planszą i pionkami (albo/i
instrukcją).
Należy też zastanowić się nad zastrzeżeniem nazwy gry jako znaku towarowego. Co mogłoby być przedmiotem licencji
w tym przypadku? 1) autorskie prawa majątkowe do graficznego wyrażenia gry 2) znak towarowy (nazwa gry).
endfaq]]
[[faq:"Jaka jest procedura otrzymywania patentu, czy potrzebne są kosztorysy, informacje o możliwościach
technicznych, próby - czy wystarczy pomysł? Czy wysłanie mailem swojego pomysłu jest prawnie chronione? Czy
odbiorca wiadomości może użyć informacji w niej zawartych do własnych celów?"]Ħ[
2
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
Chcąc uzyskać patent na wynalazek należy przejść procedurę administracyjną, która jest prowadzona przed Urzędem
Patentowym RP z siedzibą w Warszawie (www.uprp.pl). Jej efektem jest uzyskanie prawa wyłącznego zwanego
patentem. Pierwszym krokiem jest złożenie w UPRP opisu zgłoszeniowego wynalazku wraz z wnioskiem o udzielenie
prawa. Składana dokumentacja obejmuje:
Podanie o udzielenie patentu – formularze są dostępne na stronie UP RP w którym oznaczamy zgłaszającego
i określamy przedmiot zgłoszenia. Do podania dołączamy: opis zgłoszeniowy wynalazku - opis wynalazku ujawniający
jego istotę (3egz.), zastrzeżenia patentowe (3egz.), ewentualnie rysunek (jeśli jest wskazany dla lepszego zrozumienia
istoty wynalazku), skrót opisu (2egz.).
Podanie o udzielenie patentu może być złożone w UPRP drogą listowną, elektroniczną, lub faxem, przy czym zwykle
urzędy patentowe przewidują niższe opłaty za zgłoszenia złożone w trybie on-line. Należy dokonać opłaty 550 złotych.
Reasumując, aby dokonać zgłoszenia nie jest potrzebne posiadanie kosztorysu itd. Należy jednak pamiętać, iż opisując
wynalazek koniecznym będzie podanie: tytułu wynalazku, określenie dziedziny techniki, opisu stanu techniki,
ujawnienie istoty wynalazku, wskazanie ewentualnych korzystnych skutków wynalazku, objaśnienie figur rysunku
(jeśli będą dołączone), podanie przykładów realizacji wynalazku, wskazanie możliwości przemysłowego stosowania
wynalazku. Z uwagi na formalne wymogi dotyczące zgłoszenia i dokumentacji patentowej, a także niezbędną wiedzę
pozwalającą na właściwe sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej (w tym poprawnego zredagowania zastrzeżeń
patentowych opisujących istotę wynalazku), rekomendowane jest skorzystanie w tym zakresie z pomocy
wykwalifikowanej osoby – rzecznika patentowego.
Należy pamiętać, że zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym oraz,
że chcąc uzyskać patent na wynalazek, rozwiązanie musi być m.in. nowe w stanie techniki. Przez stan techniki
rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało
udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub
ujawnienie w każdy inny sposób. Tak więc może dojść do ujawnienia np. poprzez wysłanie e-maila, w którym
ujawniamy istotę wynalazku. Nie zaliczamy do tych osób naszego pełnomocnika (rzecznika patentowego), który
przygotowuje dokumentację zgłoszeniową.
endfaq]]
[[faq:"Opracowałem nowatorskie rozwiązanie, które będę wdrażać do produkcji. Zastanawiam się, jak otrzymać patent
nie tylko w Polsce, ale w kilkunastu krajach na świecie. Do kogo należy kierować wniosek? Czy mogę to zrobić
sam?"]Ħ[
Ochronę patentową uzyskuje się na terytorium określonego kraju. Aby ją otrzymać możemy: albo wykorzystać drogę
zgłoszenia krajowego (czyli składamy wniosek w odpowiednim urzędzie danego kraju w którym chcemy uzyskać
patent i tam przeprowadzamy całą procedurę np. w Polsce, czy we Francji czy USA), albo skorzystać z porozumień
międzynarodowych lub regionalnych ułatwiających procedurę uzyskania patentu w różnych krajach na ten sam
wynalazek w ramach jednej procedury, która niejednokrotnie jest tańsza. Należy sprawdzić sygnatariuszami których
z nich są kraje, w których Państwo chcecie uzyskać ochronę.
Układ Waszyngtoński (tzw. procedura PCT), który jest międzynarodowym porozumieniem o współpracy patentowej
(Patent Cooperation Treaty) i umożliwia nam dokonanie tzw. zgłoszenia międzynarodowego. W tym zgłoszeniu
wymienia się kraje, w których chcemy uzyskać ochronę. Mogą to być tylko państwa – sygnatariusze układu w chwili
obecnej ponad 180 państw świata. Do pewnego momentu toczy się jedno postępowanie - tzw. faza międzynarodowa.
Zamiast więc prowadzić oddzielne postępowania w kilku, czy kilkunastu krajach, zgłaszający prowadzi jedno
postępowanie. W kolejnej fazie, należy to postępowanie rozdzielić i prowadzić odrębne postępowania w każdym
z krajów, gdzie zabiega się o ochronę. Procedura zgłoszenia PCT odbywa się w dwóch etapach – fazy międzynarodowej
i krajowej. W pierwszym etapie, międzynarodowym, po złożeniu dokumentacji w Urzędzie Przyjmującym (dla
zgłaszającego z Polski może to być Urząd Patentowy RP) następuje przekazanie przez ten urząd zgłoszenia do Biura
Międzynarodowego WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie), który m.in.
przeprowadza badanie zdolności patentowej. Następnie rozpoczyna się etap krajowy, w którym zgłoszenie
przekazywane jest do poszczególnych Urzędów Patentowych krajów, wskazanych przez zgłaszającego. Procedura
kończy się niezależnymi decyzjami urzędów patentowych wybranych państw. Formularz dostępny jest na stronie
WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej)
Możemy dokonać także europejskiego zgłoszenia patentowego tzw. procedura EPC – Konwencja o patencie
europejskim) – dokonujemy w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO):
3
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
angielskim, francuskim lub niemieckim. Wybrany język staje się językiem całego postępowania. Europejskie
zgłoszenia patentowe mogą być składane: a) w EPO w Monachium, w jego oddziale w Hadze lub w biurze w Berlinie,
bądź w Urzędzie Patentowym RP, który przekazuje zgłoszenie do EPO. Zgłoszenia można dokonać w języku
urzędowym swojego kraju, ale w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia musi zostać wykonane tłumaczenie
na język urzędowy EPO. Formularz dostępny jest na stronie EPO Z uwagi na fakt, iż w niektórych krajach jest
obowiązek działania przez Pełnomocnika oraz z powodu dość wysokiego skomplikowania materii sugerowałbym
skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika – rzecznika patentowego.
endfaq]]
[[faq:"Prowadzę małą firmę poligraficzną. Od roku po drugie stronie ulicy działa firma o bardzo podobnym szyldzie,
różniącym się od jej nazwy we wpisie do ewidencji działalności. Co mogę zrobić?"]Ħ[
Przedsiębiorcę, przed działaniami konkurentów, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i jako takie
zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy chroni ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do takich działań
zalicza m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa jak i wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub
usług, nieuczciwa lub zakazana reklama, itp. Oznaczenie przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czyli nie jest dopuszczalne takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które
może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa.
Wprowadzenie w błąd może mieć miejsce poprzez używanie przez konkurenta firmy np. nazwy, skrótu literowego lub
innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.
Podstawą ochrony w tym przypadku jest wcześniejsze posługiwanie się danym oznaczeniem w obrocie gospodarczym,
należy tylko pamiętać o konieczności zgromadzenia materiałów dowodowych na tę okoliczność. W razie dokonania
czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:
zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub
wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody,
na zasadach ogólnych.
endfaq]]
[[faq:"Zastrzegliśmy nazwę firmy i wkrótce z tą samą nazwą i tym samym profilem działalności naprzeciwko
otworzyła się nowa firma. Jak walczyć z tą nieuczciwą konkurencją?"]Ħ[
Podstawę dla dochodzenia swoich praw znajdziemy w ustawie prawo własności przemysłowej oraz ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I tak zakładając, że dokonaliście Państwo zgłoszenia znaku towarowego
w Urzędzie Patentowym RP („zastrzegliśmy sobie nazwę” – cyt.) i otrzymaliście prawo ochronne na znak towarowy –
posiadacie prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na określonym terytorium.
Proponujemy skierować pismo ostrzegawcze do firmy, która używa Państwa zarejestrowanego oznaczenia. W piśmie
tym informujecie o przysługującym Wam prawie i wzywacie do zaprzestania używania tego oznaczenia pod groźbą
skierowania sprawy na drogę sądową. Proszę jednak pamiętać, że nie można zakazać używania przez osoby trzecie
w obrocie m.in. ich nazwisk lub adresu; oznaczeń w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj,
ilość, jakość przeznaczenia, pochodzenia czy datę wytworzenia lub okres przydatności. Pod warunkiem, że oznaczenia
używane przez osoby trzecie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów
i jednocześnie jest zgodnie z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. Jeżeli jednak wykazalibyście
Państwo, że przedsiębiorca konkurent w złej wierze używa tego znaku do oznaczenia swojej firmy, to możecie zażądać
zaprzestania wykorzystywania zastrzeżonego przez siebie znaku. Jeżeli doszłoby do naruszenia prawa ochronnego
na znak towarowy można żądać od naruszyciela zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnych korzyści, a w razie
zawinionego naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia. Natomiast ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
co do zasady chroni przedsiębiorcę przed takimi działaniami konkurentów, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami i jako takie zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy. Do takich działań należy m.in. wprowadzające
w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa jak i wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, nieuczciwa lub zakazana
reklama, itp. Podstawą ochrony w tym przypadku jest wcześniejsze posługiwanie się danym oznaczeniem w obrocie
gospodarczym, należy tylko pamiętać o konieczności zgromadzenia materiałów dowodowych na tę okoliczność.
endfaq]]
[[faq:"Jestem właścicielem polskiego patentu. Chciałbym zastosować to urządzenie w skali przemysłowej w kilku
segmentach rynku. Posiadam wiedzę, know - how, jak praktycznie wykorzystywać urządzenie, aby uzyskać pożądany
efekt. Ile i jakie wzory użytkowe albo przemysłowe są mi niezbędne aby dobrze chronić moje prawa do urządzenia?
4
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
"]Ħ[
Wzory przemysłowe chronią zewnętrzną postać produktu (kształt, kolorystykę, ornamentyce, strukturę etc.), patent
na wynalazek, czy prawo ochronne na wzór użytkowy chroni rozwiązanie o charakterze technicznym. Z kolei wzorem
użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia
przedmiotu o trwałej postaci – np. krzesło, którego konstrukcja uniemożliwia przewrócenie się, albo krzesło składane
do wykorzystywania w miejscach o małych powierzchniach do składowania. Jeżeli więc planowałby Pan
komercjalizować rozwiązanie poprzez „umieszczanie” go w sprzęcie rehabilitacyjnym czy sprzęcie domowym etc.
należałoby rozważyć drogę udzielania licencji na Pana rozwiązanie, a wykorzystywane w ww. przykładach – przez ich
producentów, można zastanowić się również nad sprzedażą patentu. Te decyzje powinny być poprzedzone kalkulacją
finansową, którą weryfikuje również rynek na którym chciałby Pan pojawić się z rozwiązaniem. Należy zastanowić
się, co dokładnie jest przedmiotem ochrony? Rozwiązania techniczne, czy wygląd przedmiotów w których jest
on zastosowany? Należy zastanowić się nad polityką komercjalizacji rozwiązania, tj.: droga licencji, droga składania
kolejnych rozwiązań technicznych w celu uzyskania ochrony (należy pamiętać o kosztach z tym związanych) oraz
ochroną zewnętrznej postaci produktu (generującą koszty)
endfaq]]
[[faq:"Wykonałem fotografie reklamowe dla jednego z przedsiębiorstw do użytku wewnętrznego. Przedsiębiorstwo
po 5 latach orzekło że wykorzysta je na innych polach eksploatacji i umieściło zdjęcia w katalogach na stronach
internetowych. Przedsiębiorstwo nie zawarło żadnych umów przenoszących prawa do zdjęć oraz licencji. Twierdzą,
że kupili zdjęcia i mają do nich prawo. Czy mogli tak zrobić? Czy mojej firmie z tego tytułu należą się tantiemy."]Ħ[
Zgodnie z art. 53 prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na drugą stronę w drodze
pisemnej umowy (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności). Nie zachowanie tejże formy skutkuje tym, że nie
następuje przejście jakichkolwiek praw. Po wtóre, zgodnie z art. 41 ww. ustawy, umowa o przeniesienie autorskich
praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (pola eksploatacji to sposób korzystania
utworu - np. zwielokrotnianie określoną techniką). Brak wskazania w umowie przenoszącej określonego pola skutkuje
tym, że nabywca praw w ten sposób korzystać (np. ze zdjęć) nie może. Jeśli doszłoby do bezprawnego korzystania (a jak
Pan napisał „przedsiębiorstwo stwierdziło, że wykorzysta zdjęcia na innym polu eksploatacji” – pytanie czy jest to pole,
którego zabrakło w umowie Was łączącej?) wówczas dochodzi do naruszenia autorskich praw majątkowych i autorowi
przysługuje szereg roszczeń z art. 79 ww. ustawy. Przy założeniu, że doszło do naruszeń najpierw sugerujemy
skierować pismo ostrzegawcze (i próbować załatwić sprawę polubownie), w przypadku braku efektu pozostaje droga
sądowa. Tłumaczenia przedsiębiorstwa w stylu „już raz kupiliśmy zdjęcia” nic nie da bo okaże się, że owszem zdjęcia
zakupiono, ale sposobu wykorzystania ich w określony sposób (np. umieszczanie ich w Internecie) już nie. Przed
wysyłaniem pisma proszę raz jeszcze uważnie prześledzić zapisy umowy (zwłaszcza w kontekście pól eksploatacji).
endfaq]]
[[faq:"Do jakiej kategorii (wynalazek, wzór użytkowy itp.) można zaliczyć nowy efektywny system bardzo szybkiego
zapisu ręcznego liczący kilka tysięcy znaków, dostosowany do grupy języków. Jak zapewnić jego ochronę (patent,
licencja, ochrona metody?)"]Ħ[
Zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki,
które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, natomiast zgodnie z art. 28 ww.
ustawy nie są wynalazkami m.in. plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej. Za wzór
użytkowy uważa się nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Podobnie w art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
który stanowi, że ochrona prawno-autorska przysługuje wyłącznie na sposób wyrażenia, nie na odkrycia, idee,
procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Mając na uwadze powyższe, jak również ogólny
opis pomysłu, system bardzo szybkiego zapisu ręcznego nie podlega ochronie w oparciu o wyżej wymienione akty
prawne, w szczególności nie można na takie rozwiązanie uzyskać patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór
użytkowy. Niemniej istnieje możliwość ochrony tego rodzaju dóbr niematerialnych na podstawie przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza jako tzw. tajemnicy przedsiębiorstwa.
endfaq]]
[[faq:"Pracuję nad oprogramowaniem do przesyłania informacji za pomocą wiadomości sms. Przed podpisaniem umowy
chcę zabezpieczyć swój program tak, aby chronić się przed nieuprawnionym wykorzystaniem i kopiowaniem w całości
lub części."]Ħ[
5
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
Programy komputerowe podlegają specjalnemu reżimowi ochrony określonemu przez ustawę o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Co do zasady program komputerowy traktowany jest jak utwór literacki jednakże w rozdz. 7
wspominanej ustawy znajduje się szereg regulacji specyficznych wyłącznie dla programów komputerowych. Ochrona
oprogramowania jest jedną z najszerszych z przewidzianych przez odnośną ustawę.
W myśl ustawy ochronie podlega program komputerowy w każdej z form jego wyrażenia a więc zarówno w formie
źródłowej jak i wynikowej. Ponadto monopol autorski obejmuje trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu
komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. w zakresie, w którym dla
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest
jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu
lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian
dokonała; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
Wszystkie powyższe czynności wymagają zgody uprawnionego (twórcy, firmy będącej właścicielem praw), która
zazwyczaj udzielana jest w formie odpowiednich postanowień umowy licencyjnej.
Dlatego przedsiębiorcy oferujący oprogramowanie muszą opracować taki model umowy licencyjnej dla swoich
użytkowników, który będzie jak najlepiej przystosowany dla ich potrzeb a równocześnie będzie stanowił zabezpieczenie
prawne przed złamaniem monopolu autorskiego.
endfaq]]
[[faq:"Od siedmiu lat portal, którego jestem właścicielem organizuje plebiscyt na najlepsza firmę z pewnej dziedziny.
Czy mogę w jakiś sposób chronić tytuł swojego Plebiscytu przed użyciem przez inną osobę w internecie? "]Ħ[
Najwłaściwszym rozwiązaniem w opisanym przypadku byłoby podjęcie próby uzyskania ochrony dla hasła "najlepsza
firma z danej dziedziny roku ...” prawem z rejestracji znaku towarowego słownego.
Należy pamiętać, że:
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie
takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja
kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
Prawo z rejestracji znaku towarowego stwarza dla uprawnionego sytuację monopolu dla posługiwania się znakiem
w obrocie gospodarczym na danym terytorium. Możliwa jest rejestracja krajowa na terytorium Polski w Urzędzie
Patentowym RP lub na terenie Unii Europejskiej. Odnośne informacje o procedurze i opłatach za rejestrację znajdzie
Pan nas stronach tych urzędów. Ponadto warto pomyśleć również o zarejestrowaniu odpowiedniej domeny
internetowej. Rejestracja domeny jest czynnością techniczną i nie daje uprawnień właściwych dla prawa wyłącznego
jednak daje rzeczywista przewagę rynkową.
endfaq]]
[[faq:" Jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej, której celem jest stworzenie konkretnego rozwiązania
informatycznego. Niedawno znalazłem wniosek patentowy praktycznie zgodny z tematem mojej pracy magisterskiej.
Zakładając, że patent zostanie przyznany, mam następujące pytania - czy realizacja mojej pracy magisterskiej napisanie publikacji oraz stworzenie oprogramowania - nie narusza patentu, ponieważ jest działalnością naukową, a nie
komercyjną? Czy łamaniem patentu będzie sprzedaż przeze mnie oprogramowania stworzonego w ramach mojej pracy
magisterskiej?"]Ħ[
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe objęte są monopolem
autorskim. Programy komputerowe, co do zasad,y traktowane są przez ustawę jak dzieła literackie, jednakże ustawa
konstruuje dla nich specjalny reżim prawny rozszerzonej ochrony. Oznacza to w istocie, że programy komputerowe
chronione są monopolem autorskim w dużo szerszym zakresie niż inne rodzaje utworów.
W myśl ustawy:
„Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
6
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące
podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują
prawo do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody
uprawnionego;
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,
z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.”
Ochrona prawnoautorska powstaje z chwilą stworzenia utworu. Nie jest wymagane podjęcie jakichkolwiek czynności
administracyjnoprawnych – takich jak rejestracja prawa w Urzędzie Patentowym itp. Idee i zasady leżące u podstaw
stworzenia programu komputerowego nie podlegają ochronie. Chroniony jest jedynie sposób wyrażenia programu (kod
źródłowy i wynikowy).
Programy komputerowe wyłączone są natomiast wprost spod ochrony patentowej w RP. Jak stanowi odnośny przepis
ustawy prawo własności przemysłowej:
„Art. 28. Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:
5) programów do maszyn cyfrowych”;
Nie jest więc możliwe skuteczne przyznanie patentu na oprogramowanie komputerowe na terenie RP, a w przypadku
przyznania tego rodzaju patentu można wnieść wniosek o jego unieważnienie.
Ze względu na fakt wyłączenia oprogramowania spod reżimu ochrony patentowej, przedsiębiorcy z branży IT używają
w postępowaniu przed Urzędem Patentowym swoistego 'triku'. Polega on na zgłoszeniu do ochrony patentowej
rozwiązania o charakterze technicznym, którego nieodłącznym elementem jest program komputerowy. W ten sposób
udało się opatentować wiele rozwiązań a przez to pośrednio uzyskać monopol patentowy na oprogramowanie
komputerowe. Rozwiązanie takie nazywa się w nomenklaturze prawniczej „wynalazkiem implementowanym
za pomocą komputera”. Wydaje się, że dobrym przykładem takiego wynalazku jest system informacji o sprzedaży
w istocie będący systemem komunikacji między serwerami w sieci.
Należy przede wszystkim podkreślić, że przedstawiony przez Pana stan faktyczny jest bardzo szczątkowo nakreślony
i nie pozwala szczegółowo odnieść się do zadanych problemów. Opisany przez Pana problem może w istocie nie być
zagadnieniem dotyczącym prawa własności przemysłowej, a ochrony prawnoautorskiej i ewentualnego plagiatu.
Jednocześnie, przy bliższym opisie wspomnianego rozwiązania informatycznego może okazać się, że chodzi właśnie
o próbę opatentowania wynalazku implementowanego za pomocą komputera.
endfaq]]
[[faq:"Chcę założyć firmę, zajmującą się technologiami medycznymi. Projektuję innowacyjne urządzenie
do nieinwazyjnej diagnostyki. Czy po wprowadzeniu urządzenia do produkcji mogę ubiegać się o jakąś formę ochrony
modelu urządzenia oraz metod przedstawiania wyników badania? Ile może trwać taka procedura? Jak się zabezpieczyć,
żeby firma-inwestor nie wykorzystała materiałów np. prototypu i schematów technicznych? Jak ochronić efekty
pracy, zwłaszcza jeśli nie posiadam patentu na urządzenie?"]Ħ[
Należy pamiętać co uważa się za wynalazek. Jest nim nowe rozwiązanie techniczne, posiadające poziom wynalazczy
i nadające się do przemysłowego stosowania. Przymiot nowości zostanie utracony wskutek np. wskutek ujawnienia
poprzez wprowadzenie do produkcji (o czym jest wspomniane w Pana pytaniu) przed rozpoczęciem procedury
patentowej, czego skutkiem będzie brak możliwości uzyskania patentu. Tak więc, chcąc uzyskać prawa wyłączne (w
postaci patentu) proszę nie ujawniać wynalazku. Najpierw zgłoszenie do ochrony – tutaj można zlecić rzecznikowi
patentowemu zbadanie „patentowalności” (badanie stanu techniki) tego rozwiązania. Jeżeli badania dadzą wynik
7
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
pozytywny, kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ochrony, czy to w Polsce (procedura krajowa), czy w innych krajach
świata (procedura regionalna albo międzynarodowa). Proszę pamiętać, iż od chwili zgłoszenia o uzyskanie patentu
rozwiązanie korzysta z tymczasowej ochrony. Zasadniczo plany, metody, czy zasady dotyczące działalności umysłowej
są wyłączone spod patentowania. Jeżeli jednak ta metoda charakteryzowałby się nową cechą techniczną przedstawiania
informacji jeżeli można ją odróżnić od treści informacji należałoby podjąć próby jej opatentowania. Procedura uzyskania
patentu w Polsce to ok. 4 lat, na patent europejski ok. 3-5 lat. W celu „przyspieszenia” wnioskodawca może jedynie
zadbać o dobre przygotowanie wniosku o uzyskanie patentu, a także prowadzić szybką i merytoryczną korespondencję
z urzędem patentowym.
Przed przystąpieniem do rozmów z potencjalnym inwestorem proszę podpisać umowę o poufności, która będzie
precyzyjnie wymieniała materiały (jak np. dokumentacja techniczna, prognozy ekonomiczne etc.) udostępniane
w trakcie rozmów, a także precyzowała konsekwencje głównie finansowe w razie ich ujawnienia, wykorzystania etc.
przez inwestora.
endfaq]]
[[faq:"Bardzo proszę o zaszeregowanie wg kategorii własności intelektualnej, czym jest: etykieta na produkcie wykorzystująca nowatorską formę przekazu informacji o wyrobie spożywczym i jego producencie, wytwarzanym
masowo, jednorazowego użytku, metoda nauczania - idea, myśl, innowacyjny sposób kształcenia, niespotykana dotąd
forma oddziaływania na uczniów przez pedagogów, mająca na celu zwiększenie efektywności przyswajania wiedzy,
spisana na papierze w formie instrukcji, dobrze znane graficzne symbole, przedstawione jednak w nowatorskiej
oprawie, będące integralną częścią wspomnianej powyżej metody nauczania, w dalszej części stającej się niezastąpioną
niczym innym, nieodzowną pomocą naukową."]Ħ[
Zaszeregowanie przedstawione poniżej jest dokonane wg. możliwości uzyskania ochrony na przedmioty wskazane
w pytaniu.
Etykieta na produkcie – może:
pełnić rolę znaku towarowego i być chroniona tzw. prawem ochronnym (po zarejestrowaniu np. w Urzędzie
Patentowym RP), zostać zarejestrowana jako wzór przemysłowy i posiadać prawo z rejestracji,jest chroniona prawem
autorskim, po spełnieniu przesłanek bycia utworem czyli jest wynikiem pracy twórczej o indywidualnym charakterze,
który został utrwalony.
Zasady jako pewnego rodzaju idea nie podlegają ochronie – zgodnie z art. 1 ust. 21 prawa autorskiego ochroną autorskoprawną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia, spod ochrony wyłączone są odkrycia, idee, procedury i zasady
działania oraz koncepcje matematyczne. Nie można również na tego typu przedmiot uzyskać ochrony w postaci patentu
(gdyż wynalazkiem nie są m.in. plany zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej). Natomiast
instrukcja, która stanowi ona sposób wyrażenia idei (czyli metody) traktowana jest jako utwór literacki tak więc będzie
podlegała ochronie na gruncie prawa autorskiego.
Używanie znanych symboli graficznych (pytanie co przez to Pan rozumie? renomowane znaki towarowe? symbole,
godła państwowe?) może skutkować naruszeniem praw innych podmiotów do takich oznaczeń tak więc zalecana jest
daleko idąca ostrożność w tego typu działaniu (może okazać się, że używane oznaczenie jest już przez kogoś
zarejestrowane np. jako znak towarowy i jego użycie będzie stanowiło naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy).
endfaq]]
[[faq:"Czy możliwa jest rejestracja słowno-graficznego znaku towarowego, który składa się z loga (graficznego
przedstawienia nazwy) oraz nazwy x" gdzie x to nazwa rejestrowanego towaru będąca jej tłumaczeniem w obcym
języku?..."]Ħ[
(pyt – cd.) Czy jest możliwa rejestracja gdy x jest już zarejestrowaną częścią nazwy (przez inną firmę spoza Polski)
składającej się z jeszcze 3 innych słów zgodnie z informacją na podstawie "Wyszukiwania przedmiotów ochrony
własności przemysłowej" umieszczonej na stronie internetowej UPRP? Zarejestrowany znak dotyczy tej samej klasy
produktów. Zarejestrowanym znakiem jest przykładowo "x y z". Jakie informacje powinny znaleźć się w pkt. 7
podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy? Czy ma być to doprecyzowanie towaru na podstawie
wykazu w danej klasie?
Odpowiedź: Jeśli dobrze rozumiem pytanie, to dotyczy ono możliwości wykorzystania elementu innego
8
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
zarejestrowanego znaku towarowego (słownego) w nowo-rejestrowanym znaku towarowym.
Nie ma żadnej wyraźnej normy, która wprost zabraniałaby opisanego działania. Niemniej należy pamiętać,
że podstawową funkcją znaków towarowych jest identyfikowanie towarów i usług w obrocie gospodarczym
Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli
oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Dla
ochrony znaku podstawowe znaczenie będą więc miały te jego elementy, które identyfikują towar lub usługę
w obrocie. W przypadku znaków towarowych słownych możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy tylko niektóre
ze słów będących elementami znaku towarowego lub wszystkie słowa łącznie w określonej konfiguracji będą
wypełniać tę funkcję.
Poniżej ilustracja przykładem.
W znaku towarowym 'Polski Związek Badmintona' (przykład), żadne ze słów składowych samodzielnie nie może
spełniać funkcji identyfikującej, jako że mają one charakter rodzajowy i jedynie jako całe wyrażenie (najczęściej
w połączeniu z oznaczeniem graficznym) identyfikują podmiot i jego towary (usługi). W takim przypadku samodzielne
użycie któregokolwiek z elementów znaku nie narusza prawa do całości, gdyż nie zakłóca funkcji identyfikacyjnej.
I tak, w przykładowym znaku towarowym ' Rocwool Wełny Mineralne' (przykład) dwa ze słów mają charakter
rodzajowy zaś jedno fantazyjny. W takim przypadku należy stwierdzić, że słowo 'Rocwool' ma znaczenie zasadnicze dla
identyfikacyjnej całości znaku. Użycie więc słowa 'Rocwool' w szczególności dla towarów tej samej klasy lub
podobnych przez podmiot trzeci w stosunku do uprawnionego z tego znaku towarowego naruszałoby funkcję
identyfikacyjną znaku towarowego, a więc również prawa osoby do znaku uprawnionej. Jednocześnie użycie w innym
znaku słów 'wełny' lub 'mineralne' nie będzie naruszało praw do znaku.
Jak stanowi art. 131 par. 1 ust. 1 Prawa własności przemysłowej nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia,
których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.
Jeżeli więc do rejestracji zgłoszony zostanie znak towarowy, który narusza funkcję identyfikacyjną już
zarejestrowanego znaku, to stanowić to będzie przeszkodę dla rejestracji. W takiej sytuacji należy liczyć się
z wniesieniem przez podmioty uprawnione do znaków towarowych uwag do zgłoszenia, a po ewentualnej rejestracji
wystąpieniem z ich strony ze sprzeciwem lub wnioskiem o unieważnienie.
Jednocześnie należy pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy ma co do zasady charakter terytorialny,
co oznacza, że znaki są chronione jedynie na obszarze Państw na których dokonano rejestracji. Ponadto istnieją systemy
rejestracji międzynarodowych, które pozwalają na uzyskanie ochrony na obszarze dwu lub więcej Państw w tym tzw.
Wspólnotowy Znak Towarowy, który jest jednolicie chroniony na całym obszarze Unii Europejskiej.
Mając na uwadze powyższe i odnosząc się do elementu Pańskiego pytania, w którym wspomina Pan o rejestracji
na terenie innego Państwa, należy dokonać badania czy znak ten nie jest również chroniony na terenie
RP (uregulowania międzynarodowe: Porozumienie Madryckie i Znak Wspólnotowy).
Odnośnie zapytania dotyczącego pkt 7 podania o udzielenie prawa ochronnego wskazujemy, że do wyboru
wnioskującego należy czy wpisze on w tym zakresie wszystkie towary i usługi wymienione w danej klasie czy tylko
niektóre z nich.
Odnośnie opisu stanu faktycznego zawartego w pytaniu w części: 'nazwy "x" gdzie x to nazwa rejestrowanego towaru
będąca jej tłumaczeniem w obcym języku? ' informujemy, że nie jest dla nas jasna ta część zapytania. Prosimy
o doprecyzowanie zapytania poprzez bardziej szczegółowy opis kwestii tłumaczenia.
endfaq]]
[[faq:" Mam pytanie odnośnie sposobów ochrony pomysłu na firmę - agencję reklamową, mającą się specjalizować
w lokalnych kampaniach reklamowych, gdzie to właśnie sposób realizacji tych kampanii oparty na pewnych nowych
technologiach chciałbym chronić, konkretniej to schemat i kroki angażowania odbiorców tychże reklam. Czy jest
to w ogóle możliwe by chronić pomysł na kampanię?"]Ħ[
Zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki,
które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, natomiast zgodnie z art. 28 ww.
ustawy nie są wynalazkami m.in. plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej. Za wzór
użytkowy uważa się nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub
9
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Podobnie w art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
który stanowi, że ochrona prawnoautorska przysługuje wyłącznie na sposób wyrażenia, nie na odkrycia, idee,
procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
Mając na uwadze powyższe jak również ogólny opis Pani pomysłu (podany w e-mailu), pomysł na kampanię nie
podlega ochronie w oparciu o wyżej wymienione akty prawne, w szczególności nie można na takie rozwiązanie
uzyskać patentu na wynalazek, prawo ochronnego na wzór użytkowy. Tak więc jeśli stworzymy pomysł to nie staje
się on przedmiotem ochrony prawa autorskiego, pomimo, iż z pewnością jego powstanie jest związane z wysiłkiem
intelektualnym.
Reasumując sama idea jest niewystarczająca. Jeżeli jednak np. powstałoby graficzne wyrażenie tego pomysłu np.
„podręcznik” albo np. znak towarowy, który wykorzystywany byłby do oznaczania tego pomysłu na kampanię
to wówczas można byłoby korzystać z ochrony przysługującej na podstawie ww. aktów prawnych. Niemniej istnieje
możliwość ochrony tego rodzaju dóbr niematerialnych na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zwłaszcza jako tzw. tajemnicy przedsiębiorstwa.
endfaq]]
[[faq:"Chciałbym opatentować urządzenie, które będzie urządzeniem zaadoptowanym z już istniejącego z niewielkimi
modyfikacjami pozwalającymi na całkowitą zmianę jego przeznaczenie i miejsca użytkowania..."]Ħ[
(pyt. - cd.) Urządzenie bazowe wykorzystywane jest w gospodarstwie domowym. Po modyfikacji - urządzenie
stosowane by było w jednej z gałęzi przemysłu, było by to urządzenie testujące, informujące o wadzie części urządzeń,
wskazujące usterkę. Czy to podlega patentowi i czy warto to patentować, czy nie zachodziłaby obawa że ktoś znowu
po niewielkiej modyfikacji przywłaszczyłby sobie pomysł stosowania go ale tym razem dalej w motoryzacji? Ile
kosztować mnie będzie opatentowanie? Gdzie szukać - czy mój pomysł juz nie jest opatentowany? W jaki sposób
zabezpieczyć sie podczas udostępniania patentu do produkcji dla innego przedsiębiorcy by nie przywłaszczył sobie praw
do patentu - lub żeby nie produkował go bez przestrzegania praw autorskich.
O dpowiedź: Co do przedmiotu ewentualnego patentu (Pana wynalazku). Nie znając bliższych szczegółów Pana
rozwiązania trudno odnieść się czy urządzenie po modyfikacjach będzie miało zdolność patentową, czyli czy będzie
można uzyskać na niego prawo w postaci patentu. Zgodnie z prawem własności przemysłowej patenty są udzielane bez
względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się
do przemysłowego stosowania. Tak więc jeśli Pana rozwiązanie spełni te przesłanki będzie można uzyskać patent.
W Polsce opłaty urzędowe 550 pln za zgłoszenie patentu (przy większej liczbie stron opisu po udzieleniu patentu
dochodzą opłaty za podtrzymywanie ochrony 1-3 rok ochrony 480 zł, za 4 rok ochrony 250, za 5 rok ochrony 300 itd.
Jeżeli będzie Pan korzystał z usług rzecznika patentowego należy doliczyć koszty sporządzenia opisu patentowego oraz
wniosku o uzyskanie patentu.
Gdzie szukać? – w Internecie można posurfować po bezpłatnych bazach danych dostępnych na stronach urzędów
patentowych np. www.uprp.pl (strona Urzędu Patentowego RP), polecam bazę http://worldwide.espacenet.com - baza
dokumentów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Światowej Organizacji Własności
intelektualnej (WIPO) i innych krajów dostępna w języku: angielskim, francuskim i niemieckim albo
http://patft.uspto.gov/ (baza amerykańskiego Urzędu Patentowego). W jaki sposób się zabezpieczyć? Uzyskując patent
uprawniony ma wyłączne prawo do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy z wyłączeniem
innych osób. Jest skuteczny wobec każdego naruszyciela. Naruszenie patentu daje możliwość z wystąpieniem
z określonymi roszczeniami. Naruszeniem będzie np. wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu
lub importowanie dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku.
endfaq]]
[[faq:"Czy można wykorzystać graffiti lub zdjęcia graffiti (którego autorstwo jest ustalone), do działalności
komercyjnej (wydruk i sprzedaż na innych nośnikach - plakaty, koszulki itp.)?"]Ħ[
Zasady ochrony utworów ujęte zostały w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn.
Dz.U. 2006 r., nr 90, poz.631 z późn. zm, dalej: pr.aut.). Dla uzyskania ochrony autorskoprawnej konieczne jest, aby
poddawany ocenom efekt intelektualnej aktywności człowieka mógł zostać przypisany do kategorii „utworu”
w rozumieniu tej ustawy. Został on zdefiniowany w art.1 ust.1 w sposób następujący: Przedmiotem prawa autorskiego
jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
10
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
Tak więc dany wytwór niematerialny dla uzyskania statusu utworu (dzieła) podlegającego ochronie powinien:
stanowić rezultat pracy człowieka
być przejawem jego działalności twórczej
wykazywać indywidualny charakter
zostać ustalony
Nie ulega wątpliwości, że wspomniane graffiti są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W związku z tym ustawa o ochronie praw autorskich i pokrewnych ustanawia ochronę nieograniczoną
w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więzi twórcy z utworem, dając mu prawo, w szczególności do:
1.
2.
3.
4.
5.
autorstwa utworu,
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji
oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku
osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym,
w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
W związku z powyższym nie jest możliwe wykorzystanie utworów w postaci graffiti w działalności komercyjnej,
o której Państwo piszą chyba że uprzednio uzyskają Państwo do tego uprawnienie na podstawie umowy o przeniesieniu
majątkowych praw autorskich do konkretnych utworów lub umowy licencyjnej uprawniającej do korzystania
z konkretnych utworów na konkretnych polach eksploatacji, które są Państwu potrzebne w prowadzonej działalności.
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku wykorzystania graffiti bez podstawy prawnej, a więc bez podpisania jednej z umów, o której mowa
powyżej (cesji praw lub licencji) skorzystanie w działalności komercyjnej z graffiti może stanowić podstawę
do wytoczenia procesu karnego jak i cywilnego ze względu na naruszenie osobistych jak i majątkowych praw
autorskich Twórcy.
Ustawa o prawie autorskim i prawa pokrewne penalizuje w art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim przywłaszczanie
sobie autorstwa oraz wprowadzanie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego
wykonania. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Dobrem chronionym jest więc prawo do autorstwa utworu. Przestępstwo przewłaszczenia polega na bezprawnym
przypisaniu sobie autorstwa cudzego utworu, przy czym bezprawność oznacza sprzeczność z jakimikolwiek przepisami
prawa a nie tylko z normami prawa karnego. Jednym z przypadków jest naruszenie przepisów regulujących korzystanie
z cudzych utworów w ramach dozwolonego użytku (art. 29 i 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
We wszystkich odmianach „przestępstwo ma charakter formalny (bezskutkowy) i jest popełnione w chwili
ukończenia samego czynu zabronionego, niezależnie od dalszych ewentualnych konsekwencji zachowania”.(Z.
Ćwiąkalski „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz”, Zakamycze 2005, s. 805-806).
Ponadto Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego
działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej
treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę
pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.
Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania
uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości
stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody,
jeżeli działanie naruszającego było zawinione. Niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1, uprawniony może się
domagać, ażeby sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej podejmowanej w cudzym albo
we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek, uiścił odpowiednią sumę pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz,
o którym mowa w art. 111. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści
odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia.
11
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html
Reasumując, nie jest możliwe wykorzystanie bez wyraźnej zgody Twórcy (wyrażonej w umowie cesji praw lub
licencyjnej) graffiti w działalności komercyjnej wskazanej przez Państwa.
endfaq]]
przejdź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tekst pochodzi ze strony internetowej
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: www.marr.pl
Wykorzystanie m ateriałów zam ieszczonych na stronie www.m arr.pl jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie
odpowiadającym własnem u użytkowi osobistem u oraz dozwolonem u użytkowi publicznem u. W celu uzyskania zgody na korzystanie z m ateriałów udostępnionych na stronie www.m arr.pl, prosim y o
kontakt e-m ailowy: m arketing@m arr.pl.
12
https://www.marr.pl/projekty/wi/wirtualny-rzecznik:-faq.html

Podobne dokumenty